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著作權與專利權的區別三大區別
著作權與專利權同屬于知識產權,二者既有相同之處、也有明顯的區別,具體地說,二者的主要區別是保護對象不同、所產生的程序不同、專有程度不同。
1、保護對象不同
著作權所保護的是表達作品思想內容的具體表現形式,并不保護作品的思想內容(即作品的思想、理論、觀點并不受著作權法保護),也就是說著作權法只是禁止不經作者或著作權人的同意而擅自發表、復制、出版其作品;但是并不禁止他人使用作品中的思想、觀點、理論。另外,作品所依附的載體不受著作權法的保護。
而專利權所保護的恰恰是發明創造的構思及能夠體現該構思的產品和方法。因此,在《專利法》中對計算機程序(軟件)控制的裝置或利用計算機程序實現控制的方法,一般可以申請并經過審查而獲得專利權。所以說《專利法》中這種對計算機軟件與硬件結合融為一整體后是側重于從其構思、思想上進行保護的,這種保護方式正好彌補了軟件著作權法不保護作品思想的空白。
2、所產生的程序不同
著作權與大部分民事權利一樣,作品一經完成就自然產生了。因此,除計算機軟件、集成電路布圖設計以外的著作權產品都無需辦理注冊登記手續。而專利則不同,它不僅需要進行申請,而且還需進行審查、批準、公告、頒發證書等諸多程序。專利權的獲得比著作權法中的軟件登記復雜、麻煩,需要花費較多的費用。
3、專有程度不同
著作權的排他性、獨占性體現在著作權的人身權部分的發表權、署名權、修改權及保護作的完整權上。因此,著作權的排他性較弱,并不能排斥他人獨立創作類似或雷同作品的權利。專利權則是一種排他性、獨占性較強的權利,這種排他性、獨占性最主要體現在《專利法》第十一條所規定的侵權構成要件上。而侵權行為的判定原則是《專利法》第五十九條中的規定:即發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及其附圖可以用于解釋權要求的內容;外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準,簡要說明可以用于解釋圖片或照片所表示的該產品的外觀設計。也就是說,在專利的侵權判定發明或實用新型專利權的保護范圍除了權利要求中文字描述的字面侵權外,還包括從權利要求質內容中得出的等同侵權;外觀設計的專利權保護范圍包括與該產品相同或相近種類產品的相合相近似的外觀設計。
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